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「告」・・・法律の中の「トリック」
2010/08/17(Tue)
私は子供の頃から泣き虫で、高校時代でも腕に覚えのある者たちに絡まれた時、ビビリンチョで
時には半ベソ状態だった記憶がある。
要するに「いじめられっ子」だったのである。

ただ、よく考えてみると、私が本当に怖かったのは相手ではなく私だった。
私は、自分が「ブチキレル」ことを心の奥底で、最も怖れていたのである。

私は、幼き頃から自分で自分の力を過小評価していた。そうすることで、被害者の立場になることはあっても、加害者の立場に立たなくていいように生きてきたとも云える。そう考えると、私をいじめた者たちは実は私のした事の「被害者」と云える。
当時の私は、そんなことを考えられなかったのである。

たしかに、私には相手をいじめるという想いはなかったし、いじめっ子ではなかった。
今の私は、当時のそんな自分を許している。当然ながら、私をいじめていた者たちに対しても、許している。
高校時代の私が、一部の者たちの言動や面構え・服装といった一面だけを捉えて、
勝手に「やばい連中」というレッテル(思い込み・先入観)を貼り付けた愚かな体験が、今、この記述に活かされることになった。

読者のあなた、あなたに「先入観」はありませんか?そして、トラブルは・・・ないですか?



さて、本題に参る。

私はこれまで、たとえ事実であったにせよ検察官・裁判官について非難する思いを抱いていた。よく考えてみると、この私が抱いた思いは、私としても「おかしい」と感じる。私自身、彼らについて「先入観」を持った視点で、この裁判を考えていた。彼らの置かれている立場・状況からみれば私は「いじめっ子」でしかない。この事については、お詫びせねばならない。

事実、検察による起訴に至るまでの経緯については、「誤解・思い込み・先入観」の連鎖によるものである。
しかし、起訴に関わる「法律」そのものが事態を後戻りさせない状況へと深めていく「原因」である。下記は、その証拠である。

この法律が有る限り、検察官と裁判官は「法律を守る立場」の者として、当然ながら法に沿って職務に臨まなければならないのである。
無罪を訴える被告人にとっては、怖ろしい法律である。

刑事裁判のスタートは、検察官が裁判所に「起訴状」を提出することから始まる。
下記の記述は、ネット上に公開されている資料の転載である。
(いささかお堅い文面なので、2ブロック目の「起訴状一本主義」のほうが、御理解しやすいかと思います。)


「公訴の提起」について

公訴の提起は、裁判所に起訴状を提出してする(刑事訴訟法256条1項)。起訴状には被告人の氏名、公訴事実、罪名を記載しなければならない(同条2項)。公訴事実は訴因を記載し、できる限り日時、場所及び方法をもって特定しなければならないとされるが(同条3項)、このように訴因主義を取ることで、審判の対象や被告人の防御範囲を限定できるメリットがある。また、裁判官に予断を与えるのを防止するため、起訴状にそうした予断を来すおそれがある余事記載や、証拠その他の書類などを添付することは許されない(起訴状一本主義と呼ばれる。同条6項。なお、これに違反した起訴は同法338条4号により公訴棄却となる[1])


起訴状一本主義 [編集]

公訴提起に際しては起訴状のみを提出し、証拠を提出してはならないとする原則(刑事訴訟法256条6項)。事件を担当する裁判官に対してあらかじめ被告人を真犯人と決め付ける予断を与えてはならないという、予断排除の原則と有機的に結びついている。万が一にも起訴状以外の証拠が裁判官の目に触れた場合、その刑事訴訟は終了することになる。ひとたび予断を抱いた裁判官の記憶を消し尽くすわけにもいかないからである。

以上、転載終わり。


私は上記の記述を目にした時、裁判の入り口とも云える起訴(公訴)の段階において、
この法律に被告人が不利となる「トリック」が仕込まれていると思った。


あくまでも、法律に関して素人同然の私なりの解釈だが、「トリック」とは思い込み・先入観のことである。
条文では、あたかも裁判官が被告人に対して真犯人だと「予断=思い込み・先入観」を持たないようにするための法律になっているかにみえる。しかし、よく読みこめば「おかしい」ことに気がつくのである。


一審の場合、裁判官は「法廷に入るまで」事件内容を見せてもらえず、被告人および事件関係者と接触することを禁止されており、要は「目隠し状態」で法廷に臨むのである。確かに、この時点では裁判官は被告人が真犯人かどうかを判断出来るはずもない。ところが、裁判官は法廷に入った瞬間、被告人席にいる被告人に対し、どんなに偏見を持たないように努めたとしても、第一印象として「犯人の可能性がある者」という見方が始まる可能性を残している。

次に、公判の始まりに裁判官は、検察側から被告人が真犯人である事を満たそうとする「起訴事実および証拠」を初めて目にする事になる。この時点に於いて、「起訴一本主義」の効力は無効となる。つまり、意味の無いものとなる。

私はこれを「イカサマじゃねぇか」と捉えた。

つまり、検察側は被告人を起訴した以上、裁判官に「真犯人だ」と思ってもらわねばならない。その為に検察側は最大限、被告人が「真犯人」であるための視点に立った事実集めと証拠作成に努める。
今回は、裁判官に強烈な印象を植え付ける巧妙な継ぎ接ぎの証拠が提出された。この時、「ひとたび、予断を抱いた裁判官の記憶を消し尽くすわけにもいかない」事態のスイッチが「ON」になるのである。見せられた証拠が、裁判官にとって強烈な印象であればあるほど「先入観」を深める効果をもたらすのである。

今回、検察側が提出した「継ぎ接ぎの証拠」とは、被告人である母親が亡くなった乳児の状態について書き残したメモと、携帯電話の映像録画による記録である。
「うりちゃん、ミイラ化。まー、涙止まらず」と書かれたメモの、同じ日付の映像記録に写っていたのは「ふくよかな状態の乳児の姿」であった。その数日後の映像記録は、「引き締まった体の乳児の姿」なのに、検察側は「痩せ細ってミイラのような姿」と捉え、つじつまが合わないけど、メモと数日後の映像記録をセットで証拠としたのである。
(因みに、うりちゃんとは乳児のこと。まー、とは母親のこと)

母親は、警察署・検察庁での取り調べの際、書き残したメモの説明として、ふくよかな乳児の我が子を見ている時に、飢餓に苦しむ赤ちゃんの姿が脳裏に浮び、シングルマザーたちが嘆き苦しむ姿が脳裏に浮かんできたために、涙が止まらなくなったことを、自分なりのメモの「キーワード」として、書き残したことを言い続けたが、調書からは削除されたのである。
(このブロックの私の記述は、母親が実際に語った説明と、一言一句同じではない。念のため。)


事実、世の中には「ありえない」とすることが「ありうる」し、幻覚とは異なる説明しがたい体験をしている人が存在する事実は、テレビ等でも一般化した話として知られている時代である。私自身、目を閉じてアイマスクをすると、何かを象徴するような映像を見る体験をしている。芸術系の仕事をする人々と出会い話をしたとき、同じ体験者がいることを、私は何度も確認している。


兎にも角にも・・・である。
この時点で裁判官は、「トリック」によって検察側が提示した・・・事実と、証拠によって、「予断=先入観」をしっかり植えつけられた可能性が高いのである。


話を戻す。

被告人は、法廷にて検察官・裁判官・弁護人から質問されたことしか答えられない。つまり、それ以外の主張を自由に述べることが認められていないのである。ただでさえ圧倒的に不利な条件の場所が、法廷なのである。

裁判官は、「超・頭のいい人たち」である。

「人が人を裁くことは、本来間違っている」ことを、十分に知り尽くしているはずである。

彼らは、「人として」の立場に立ち戻った時、その苦しみを溜めに溜めきっているとしか思えない。
検察官と裁判官は、現行の法律を守る立場である以上、この法律を検察官と裁判官が自ら変えることは出来ない。

現行の、この法律が有る限り「真実を訴える被告人」にとって、起訴をされた時点で怖ろしい事態が始まるのである。


変えるは、国会議員による議会での「法改正しかない」のである。


読者のなかで、この記述の「法改正」に取り組まれている国会議員を知る方がおられたなら、ご紹介頂きたい。
通常の法改正と異なり、国家権力に関わるため、首相・法務大臣レベルまで結ばなければ、クリアするのは困難ではある。

私は、「可能にしたい」のである。

「話せば・・・判る」とは、かつて、犬養毅首相が残した言葉である。

「明日は我が身、他人事ではない」のである。


この「法改正」は、今後の冤罪事件を食い止める事になるし、間に合えば私が関わるこの裁判の差し止め、
あるいは一審からのやり直しへと繋がる可能性を持っている。

裁判官は、検察から証拠を受け取る第一回公判以前に、被告人と直に対面し、被告人の人格や生き方を知り、本人の主張を聞いた上で法廷に臨む形でなければ、「予断を来すおそれ」=先入観は決して無くならないのである。


もう一度、お伝えたい。 本来、「人は人を裁けない」のである。


「追記」

「トリック」は、山田さんに・・・・バラサレル。「このぉ、イカサマ野郎。全部、お見通しだぁ」

私の名は、「なが・・・やまた(山田)・・・くみ」である。・・・・・バラサレタ。


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